Права авторов изобретений полезных моделей и промышленных образцов шпора

Права авторов изобретений полезных моделей и промышленных образцов шпора thumbnail

Основным
личным правом автора объекта “промышленной
собственности” является право
авторства, т.е. основанная на законе и
факте выдачи патента (свидетельства)
возможность признаваться создателем
данного объекта. Она предполагает запрет
всем другим лицам на территории страны
именоваться авторами изобретения,
полезной модели или промышленного
образца. Право авторства является
неотчуждаемым личным правом и охраняется
бессрочно.

Право
авторства признается за физическими
лицами, творческим трудом которых
созданы объекты “промышленной
собственности”. В случае создания
объекта несколькими физическими лицами
все они считаются его авторами и
пользуются принадлежащими им правами
по соглашению между собой.

Не
признаются авторами физические лица,
не
внесшие личного творческого вклада в
создание объекта “промышленной
собственности”, в частности оказавшие
автору (авторам) лишь техническую,
организационную или материальную помощь
либо только способствовавшие оформлению
прав на данный объект и его использование.

Другим
личным правом автора является право
получения патента на изобретение,
полезную модель или промышленный
образец, а также передачи указанного
права другим физическим или юридическим
лицам.

Имущественные
права автора изобретения, полезной
модели и промышленного образца. Автор
изобретения имеет право на получение
прибыли от изобретения при личном его
использовании. Ему принадлежит право
на получение вознаграждения за переуступку
патента и продажу лицензий. Если автор
изобретения передал патент другому
лицу на условиях выплаты ему вознаграждения
при использовании изобретения, он имеет
право на получение вознаграждения в
течение срока действия патента.
Аналогичные права принадлежат также
авторам полезных моделей и промышленных
образцов, являющихся патентообладателями.

Основное
имущественное право авторов, не являющихся
патентообладателями, прежде всего
авторов служебных изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов,- право
на вознаграждение. Автор имеет право
на вознаграждение, соразмерное выгоде,
которая получена работодателем или
могла бы быть им получена при надлежащем
использовании объекта “промышленной
собственности”, в случаях получения
работодателем патента, передачи
работодателем права на получение патента
другому лицу, принятия работодателем
решения о сохранении соответствующего
объекта в тайне или неполучения патента
по поданной работодателем заявке по
причинам, зависящим от работодателя.
Как уже отмечалось, вознаграждение
выплачивается в этом случае в размере
и на условиях, устанавливаемых в
соглашении между автором и работодателем.

18. Права и обязанности патентообладателя. Ограничения исключительного права патентообладателя.

За
обладателем патента признается
исключительное право на использование
запатентованного объекта.

Права
и обязанности патентообладателя

Патентообладателю
принадлежит исключительное право на
использование охраняемого патентом
изобретения при условии, что такое
использование не нарушает прав других
патентообладателей.

Патентообладатель
имеет право осуществлять:

а)
изготовление, применение, предложение
о продаже, продажу, иное введение в
гражданский оборот или хранение для
этих целей продукта, в котором использованы
запатентованные изобретение, полезная
модель, или изделия, в котором использован
запатентованный промышленный образец.

б)
совершение действий, указанных выше, в
отношении продукта, полученного
непосредственно запатентованным
способом. При этом, если продукт,

получаемый
запатентованным способом, является
новым, идентичный продукт считается
полученным путем использования
запатентованного способа при отсутствии
доказательств обратного;

в)
совершение действий, указанных выше, в
отношении устройства, при функционировании
(эксплуатации) которого в соответствии
с его назначением автоматически
осуществляется запатентованный способ;

г)
осуществление способа, в котором
используется запатентованное изобретение.

Патентообладатель
вправе
передать
исключительное право на изобретение,
полезную модель, промышленный образец
(уступить патент) любому физическому
или юридическому лицу.

Ограничение
патентных прав

ОГРАНИЧЕНИЯ
ПАТЕНТНЫХ ПРАВ относятся к случаям,
когда действия по использованию патента
третьими лицами не нарушают патентных
прав его владельца.

-при
проведении научного исследования или
эксперимента над продуктом, способом
или изделием, в которых использован
патент;


случае использования патента при
чрезвычайных обстоятельствах (стихийные
бедствия, катастрофы, аварии) с уведомлением
патентообладателя и последующей выплатой
ему соразмерной компенсации;

-при
использовании патента для личных,
семейных, домашних или иных не связанных
с предпринимательской деятельностью
нужд, без получение прибыли (дохода);


случае разового изготовления
запатентованного лекарственного
средства в аптеках по рецепту;


при введении в гражданский оборот или
хранении для этих целей запатентованного
продукта или изделия, если они ранее
были
введены в гражданский оборот.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]

  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #
  • #

Источник

Право на подачу заявки. Одним из принципиальных положений патентного права является то, что признаются и охраняются права и законные интересы не только патентообладателей, но и самих разработчиков. Хотя в главе 72 ГК отсутствует отдельный параграф, посвященный правам изобретателей, что является его недостатком, в целом ряде ее статей говорится об их правах.

Прежде всего закон предоставляет автору изобретения, полезной модели или промышленного образца право подать заявку на выдачу патента и стать патентообладателем (п. 1 ст. 1357 ГК). Этот вопрос уже частично рассматривался в § 2 настоящей главы. К сказанному добавим, что:

1) за лицом, творческим трудом которого создана соответствующая разработка, в первую очередь признается исключительное право на подачу заявки, если только по закону это право не принадлежит другому лицу (например, работодателю). Напротив, если заявку подает не автор, а другое лицо, оно должно доказать свою управомоченность на подачу заявки;

2) если разработка создана двумя и более лицами, вопрос о подаче заявки решается ими совместно. Представляется, что при отсутствии согласия вопрос может быть передан на разрешение суда как спор о праве гражданском.

Право авторства и право на авторское имя. Право авторства можно определить как возможность, предоставленную законом действительному создателю разработки, быть признанным ее единственным творцом. Право авторства носит абсолютный и исключительный характер. Оно неотчуждаемо, что обусловлено его личным характером. Это право принадлежит создателю разработки пожизненно и прекращается лишь с его смертью. В дальнейшем авторство охраняется как общественно значимый интерес.

С правом авторства тесно связано право на авторское имя, которое состоит в возможности изобретателя требовать, чтобы его имя как создателя разработки упоминалось в любых публикациях о созданном им объекте.

Имя действительного автора в обязательном порядке указывается в заявке на выдачу патента, кто бы ни выступал в качестве заявителя. В других документах (например, в официальной публикации Патентного ведомства о выданном патенте) имя автора указывается, если он от этого не отказался. Разумеется, имя автора не должно искажаться в публикациях.

Право на вознаграждение. К числу имущественных прав авторов, которые по тем или иным причинам не становятся патентообладателями, относится право на получение вознаграждения от патентообладателя или иных лиц, использующих разработку.

Такое право возникает у трех категорий авторов. Во-первых, им обладают авторы, создавшие разработку в связи с выполнением служебных обязанностей, когда право на получение патента принадлежит работодателю.

Размер и порядок выплаты вознаграждения определяются соглашением автора и работодателя. Закон ориентирует на то, что размер вознаграждения должен быть соразмерен той выгоде, которая получена работодателем или могла быть им получена при надлежащем использовании объекта промышленной собственности. Если достичь соглашения не удается, вопрос может быть передан на рассмотрение суда.

Читайте также:  Для чего не полезен для человека клевер

При этом Правительство РФ вправе устанавливать минимальные ставки вознаграждения за служебные изобретения, полезные модели и промышленные образцы. К настоящему времени такие ставки Правительством РФ не установлены, но ст. 12 Вводного закона к части четвертой Гражданского кодекса предусмотрено, что на территории Российской Федерации впредь до принятия законодательных актов о развитии изобретательского и художественно-конструкторского творчества*(194) применяются положения пп. 1, 3, 5 ст. 32 и ст. 33, 34 Закона СССР от 31 мая 1991 г. “Об изобретениях в СССР”, п. 3 ст. 21, пп. 1, 3 ст. 22 и ст. 23 Закона СССР от 10 июля 1991 г. “О промышленных образцах”. Указанные статьи содержат нормы, гарантирующие выплату разработчикам изобретений и промышленных образцов вознаграждения не ниже определенного в них минимума. Так, автору изобретения или его правопреемнику работодатель обязан выплатить вознаграждение в размере не менее 15% прибыли (соответствующей части дохода), ежегодно получаемой от использования изобретения, а также не менее 20% выручки от продажи лицензий. Вознаграждение за использование изобретения, полезный эффект от которого не выражается в прибыли или доходе, выплачивается автору в размере не менее 2% доли себестоимости продукции (работ, услуг), приходящейся на данное изобретение. Автор промышленного образца или его правопреемник вправе претендовать на вознаграждение в размере не менее пятикратного размера минимальной оплаты труда, установленной законодательством, за каждый полный или неполный год использования промышленного образца, а также не менее 20% выручки от продажи лицензий.

Помимо минимального размера вознаграждения, рассматриваемыми нормами установлены и конкретные предельные сроки его выплаты – не позднее 3 месяцев после каждого года, в котором использовались изобретение или промышленный образец, и не позднее 3 месяцев после поступления выручки от продажи лицензий. За несвоевременную выплату вознаграждения патентообладатель, виновный в этом, уплачивает автору за каждый день просрочки пеню в размере 0,04% от суммы, причитающейся к выплате.

Во-вторых, правом на вознаграждение обладают авторы изобретений, полезных моделей и промышленных образцов, которые созданы при выполнении работ по государственному контракту. Чаще всего, конечно, такие работы выполняются работниками по служебному заданию работодателя, однако возможно и иное. В соответствии с п. 7 ст. 1373 ГК вознаграждение авторам разработок, для которых эти разработки не являются служебными, выплачивается на условиях и в порядке, установленных для авторов служебных разработок.

В-третьих, право на вознаграждение имеют те изобретатели и дизайнеры, которые не воспользовались правом обмена принадлежащих им авторских свидетельств на изобретение и свидетельств на промышленные образцы на патенты Российской Федерации. В настоящее время данный вопрос регулируется постановлением Совета Министров – Правительства РФ от 12 июля 1993 г. N 648 “О порядке использования изобретений и промышленных образцов, охраняемых действующими на территории Российской Федерации авторскими свидетельствами на изобретение и свидетельствами на промышленный образец, и выплаты их авторам вознаграждения”*(195). Сущность действующих правил сводится к следующему.

Если изобретение или промышленный образец по-прежнему охраняется авторским свидетельством или свидетельством, то такие разработки могут быть использованы любыми заинтересованными лицами без специального на то разрешения. Однако если с даты подачи заявки на изобретение или промышленный образец прошло соответственно не более 20 или 15 лет, на пользователей возлагается обязанность по выплате вознаграждения их авторам. Размер вознаграждения дифференцируется в зависимости от того, когда началось использование разработки – до или после вступления в силу указанного выше постановления. Если изобретение или промышленный образец стали использоваться до этого момента, вознаграждение авторам выплачивается в соответствии с законодательством, действовавшим на дату начала использования разработки. Если же использование разработки началось после введения в действие названного постановления, вознаграждение авторам выплачивается каждым юридическим лицом, использующим такую разработку, и определяется по соглашению сторон без ограничения его размера. При недостижении сторонами согласия по этому вопросу он может быть передан любой стороной на рассмотрение суда как спор о праве гражданском.

Источник

Автор: Пискун Л.П.

Оглавление

Личные неимущественные права

Личные имущественные (исключительные) права

Литература

Легальное определение понятия “автор изобретения (полезной модели, промышленного образца)” содержится в ст. 1347 Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ): автором изобретения, полезной модели или промышленного образца признается гражданин, творческим трудом которого создан соответствующий результат интеллектуальной деятельности.

Лицо, указанное в качестве автора в заявке на выдачу патента на изобретение, полезную модель или промышленный образец, считается автором изобретения, полезной модели или промышленного образца, если не доказано иное [1].

Данное определение содержит три основных аспекта:

– автором признается физическое лицо – гражданин;

– автор – это лицо, приложившее свой творческий труд для создания объекта патентного права;

– автор в большинстве случаев – это гражданин, чье имя указано в соответствующей заявке на выдачу патента.

В соответствии со ст. 1228 ГК РФ существенным представляется указание на то, что авторами не могут быть граждане, содействовавшие автору в создании такого результата [1].

Лицо, достигшее возраста 14 лет, может осуществлять права автора произведения науки, литературы или искусства, изобретения или иного охраняемого законом результата своей интеллектуальной деятельности [2].

ГК РФ предполагает наличие у изобретения (модели, образца) нескольких соавторов.

Следует сделать необходимую оговорку о различии понятий “автор изобретений (моделей, образцов)” и “патентообладатель”. В некоторых случаях автор и патентообладатель являются одним лицом. Физическое лицо (наследник автора разработки или иной его правопреемник) или юридическое лицо (организация) становятся патентообладателями в случае передачи автором исключительных прав на использование объекта.

Таким образом, патентообладатель – это лицо, которое имеет патент на объект промышленной собственности и владеет вытекающими из этого патента исключительными правами на использование такого объекта [3, с. 49]. Патентообладатель использует объекты патентного права, созданные автором, при этом выплачивая ему соответствующее вознаграждение. Это взаимовыгодное соглашение для обеих сторон, т.к. юридическое или физическое лицо извлекает прибыль, а автор уступает соответствующие права и не несет расходов на содержание изобретения.

Патентное право РФ предполагает разделение прав автора на совокупность личных неимущественных прав и совокупность исключительных прав. Личные неимущественные права неотделимы от личности создателя объекта, в то время как исключительное право может ему не принадлежать в силу некоторых обстоятельств. Примечательно, что Бернская конвенция использует иную терминологию, которая была несколько иначе заимствована российским законодателем.

Так, ст. 6 Бернской конвенции предполагает разделение прав автора на moral rights (буквально – “моральные права автора”) и economic rights (буквально – “экономические права автора”)[1]. ГК РФ понимает под moral rights личные неимущественные права автора, а под economic rights – исключительные права автора, хотя более точный перевод данного термина – имущественные права.

Читайте также:  Какая самая полезная вода в бутылках

Кроме личных неимущественных прав и исключительного права, могут возникать и иные права (например, право следования).

Личные неимущественные права

Итак, личные неимущественные права – это совокупность тех прав, которые следуют из самого существа изобретательской деятельности и имеют отношение непосредственно к личности автора такого изобретения. К основным личным неимущественным правам надлежит отнести право авторства на изобретение (модель, образец) и право на получение патента.

Можно выделить следующие специфические черты личных неимущественных прав:

Также рекомендуется Вам:

– запрет на передачу и отчуждение от личности автора;

– отсутствие экономического содержания;

– наличие компенсационного характера;

– бессрочный (долговременный) характер;

– абсолютный характер;

– авторство принадлежит физическому лицу;

– принадлежат автору на основании создания объекта патентного права (или его регистрации);

– могут защищаться наследниками правообладателя (автора).

Компенсационный характер личного неимущественного права законодательно закреплен в ст. 1251 ГК РФ и предполагает признание права, восстановление положения, существовавшего до нарушения права, пресечение действий, нарушающих право или создающих угрозу его нарушения, компенсацию морального вреда, публикацию решения суда о допущенном нарушении [1].

Бессрочный (долговременный) характер личного неимущественного права, указанный в ст. 1267 ГК РФ, означает его правовую охрану после смерти автора. В этом состоит отличие личных неимущественных прав от исключительных прав, которые действуют в отношении изобретения (модели, образца) в четко установленные сроки, указанные в ст. 1363 ГК РФ.

Как было указано выше, личные неимущественные права автора могут защищаться его наследниками (правопреемниками). При этом возможно их наследование и по закону, и по завещанию. Кроме того, автор (или другой обладатель исключительного права) вправе распоряжаться исключительными правами любым способом при условии, что он не противоречит сути исключительного права и действующему законодательству.

Под иными правами, обозначенными ранее, которые могут возникать в сфере патентного права, понимаются:

1. Право на получение патента на изобретение (модель, образец) (ст. 1357 ГК РФ). Это право реализуется при помощи подачи соответствующего образца заявки на выдачу патента [4, с. 59].

2. Право на вознаграждение за использование служебного изобретения, модели, образца (ст. 1295 ГК РФ). Следует обозначить, что данные изобретения создаются работником в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя, как это следует из ст. 1370 ГК РФ [1].

Важно подчеркнуть, что право авторства во всех указанных случаях принадлежит работнику, чьим творческим трудом создано изобретение. А вот исключительное (имущественное) право и право на получение патента принадлежит работодателю [4, с. 118]. Однако соглашением между работником и работодателем может быть установлен иной порядок регулирования возникших отношений [4, с. 118].

Основным имущественным правом автора, который не является патентообладателем, является право на получение вознаграждения, размер и порядок выплаты которого должен регулироваться соответствующим договором.

Стоит отметить, что личные неимущественные права предполагают неразрывную связь с личностью автора изобретения и подразумевают возможность автора защищать свою репутацию и эффективность своего изобретения, а также осуществлять некоторые иные права.

Личные имущественные (исключительные) права

Исключительное право связано с таким понятием, как использование объекта интеллектуальной собственности. Иными словами, исключительное право выражается в той или иной форме использования такого объекта.

В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 1358 ГК РФ под использованием объекта патентного права следует понимать ввоз на территорию Российской Федерации, изготовление, применение, предложение о продаже, продажу, иное введение в гражданский оборот или хранение для этих целей продукта, в котором использованы изобретение или полезная модель, либо изделия, в котором использован промышленный образец [1].

Возможна передача, а также уступка исключительного права:

1. По объему передаваемых прав:

– полностью (исключительное право передается правопреемнику в полном объеме);

– в части (передается часть исключительного права).

2. По способу передачи прав:

– исключительно (только правопреемник обладает переданным с этого момента исключительным правом; лицо, которое передало свое право, его окончательно лишается);

– неисключительно (правопреемник обладает правами, но лицо, которое передало право, его не лишается).

Такие отношения, как правило, принято оформлять договором отчуждения (уступки) исключительного права. Это договор, предполагающий передачу правообладателем принадлежащих ему исключительных прав на продукт интеллектуальной деятельности другой стороне – приобретателю, причем в полном объеме.

Существенными условиями договора отчуждения (уступки) исключительного права являются предмет договора и размер вознаграждения правообладателя (законодателем не исключается возможность заключения безвозмездного договора).

От договора отчуждения исключительного права следует отличать похожий на него лицензионный договор.

Лицензионный договор – это гражданско-правовой договор, по которому одна сторона – обладатель исключительного права на результат интеллектуальной деятельности или на средство индивидуализации (лицензиар) – предоставляет или обязуется предоставить другой стороне (лицензиату) право использования такого результата или средства в предусмотренных образцом лицензионного договора пределах [1].

Предметом лицензионного договора выступает результат интеллектуальной деятельности или средство индивидуализации. Право использования такого результата предоставляется в соответствии с договором, в котором указывается номер документа, удостоверяющего исключительное право на такой результат (средство).

Существенными условиями лицензионного договора являются:

– предмет договора;

– территория, на которой действует договор;

– срок действия договора;

– размер и порядок выплаты вознаграждения.

Основное отличие лицензионного договора от договора об отчуждении исключительных прав состоит в том, что по лицензионному договору не происходит отчуждения прав, он лишь устанавливает определенные границы, которые предполагают их использование в этих пределах.

Существует два вида лицензионных договоров:

– договор о предоставлении простой (неисключительной) лицензии, который предусматривает право лицензиата (обладателя лицензии) использовать результат интеллектуальной деятельности с сохранением за лицензиаром (правообладателем) права выдачи лицензий другим заинтересованным лицам (пп. 1 п. 1 ст. 1236 ГК РФ);

– договор о предоставлении исключительной лицензии, по которому лицензиар лишается права выдачи лицензий другим лицам (пп. 2 п. 1 ст. 1236 ГК РФ).

С понятием исключительных прав связано такое понятие, как ограничение права интеллектуальной собственности, предполагающее разрешенное, свободное и легальное использование объекта интеллектуальной собственности в определенных пределах и не предусматривающее соглашения правообладателя (автора) на использование этого объекта.

В отношении объектов патентного права используется двухуровневый критерий ограничения права интеллектуальной собственности, предусмотренный ст. 30 Соглашения по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности – ТРИПС[2].

Двухуровневый критерий допустимости ограничений предусматривает такое использование объекта патентного права, которое не причиняет ущерб использованию объекта и не ущемляет права и законные интересы правообладателя (автора). Данное уточнение направлено на защиту объектов патентных прав от так называемого реинжиниринга (англ. reengineering – “обратный технический анализ”), который является одним из способов промышленного шпионажа.

Помимо материальных мер компенсационного характера, действующий ГК РФ предусматривает ряд дополнительных возможностей ограничения нелегального использования объектов патентных прав. Однако данные способы (ввоз, транзит и т.д.) необходимо конкретизировать непосредственно в самом ГК РФ во избежание смешения этих сходных понятий.

Читайте также:  Информация о сыре и его полезных свой

Особой конкретизации требует понятие “иное введение в гражданский оборот”. Вполне возможно, что потребуется правовая позиция Верховного Суда РФ по данному вопросу.

На основе проанализированного материала можно сформулировать следующие существенные недостатки в правовом регулировании патентного права.

1. Спорность вопроса о передаче исключительных прав. Существующая система передачи исключительных прав имеет ряд недостатков. Главный из них состоит в допущении возможности исключительной, т.е. полной, передачи исключительных прав иным лицам как в целом, так и в части [5, с. 27 – 28].

Во-первых, передача исключительного права предполагает невозможность изменять уже созданные автором объекты интеллектуальной собственности. Во-вторых, полная передача исключительного права противоречит п. 2 ст. 27 Всеобщей декларации прав человека и гражданина 1948 г.: “Каждый человек имеет право на защиту его моральных и материальных интересов, являющихся результатом научных, литературных или художественных трудов, автором которых он является”[3]. Примечательно, что и старейший источник авторского права – Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений 1886 г.[4], и более современная Всемирная (Женевская) конвенция об авторском праве 1971 г.[5] признают интеллектуальную собственность одним из существенных прав человека.

2. Нарушение интеллектуальных и патентных прав. Основной причиной нарушения интеллектуальных прав в целом и патентных прав в частности является ценовая политика правообладателей, которые de jure являются монополистами. Правовыми последствиями этого являются недобросовестная конкуренция, промышленный шпионаж, пиратство. И если понятие недобросовестной конкуренции достаточно ясно, то понятия “промышленный шпионаж” и “пиратство” требуют разъяснения.

Промышленный шпионаж (экономический шпионаж) – это один из видов недобросовестной конкуренции, который выражается в завладении, использовании, а также разглашении информации, составляющей коммерческую, служебную и иную охраняемую законом тайну, которая может предоставить значимое преимущество в процессе осуществления предпринимательской деятельности. В отличие от конкурентной разведки (бизнес-разведка, экономическая разведка), промышленный шпионаж влечет более тяжкие последствия и нарушает нормы уголовного законодательства, а также нормы этики и морали.

Пиратство представляет собой форму нарушения авторских прав и заключается в незаконном использовании продуктов интеллектуальной деятельности без согласия авторов (правообладателей) или с нарушениями условий договоров, заключенных с авторами (правообладателями).

Пиратство в области патентных прав выражается в неправомерном закрытии доступа на рынок автору разработки, продаже его разработки конкурентам (в т.ч. иностранным предприятиям), а также в продаже автору изобретения его собственной разработки для получения выгоды мошенническим путем.

3. Пробелы в системе охраны патентных прав в РФ. Нарушениям в области патентных прав посвящены ст. 7.12 КоАП РФ [6] и ст. 147 УК РФ [7]. К данным нарушениям относятся: незаконное использование изобретения, разглашение его сущности, присвоение авторства и принуждение к соавторству. Не ясно соотношение этих статей между собой. Главный критерий их различия заключается в размере ущерба. В КоАП он не оговорен вообще, а для квалификации по ст. 147 УК РФ необходим доказанный крупный ущерб.

При определении крупного ущерба суды должны исходить из обстоятельств каждого конкретного дела, учитывая также положения ГК РФ о возмещении убытков вследствие упущенной выгоды. Однако применительно к ст. 7.12 КоАП РФ не установлена нижняя граница такого вреда.

Для дальнейшего развития системы интеллектуального права в РФ и системы защиты прав авторов изобретений необходимо предпринять ряд мер правового характера:

1. Урегулирование вопроса о природе исключительных прав. Можно отметить существующее противоречие между международными положениями в области авторских и патентных прав и существующей системой интеллектуальной собственности в отдельных государствах.

2. Ведение грамотной дифференцированной ценовой политики патентообладателей, которая будет являться катализатором для ликвидации таких неправомерных последствий, как промышленный шпионаж, недобросовестная конкуренция в области патентного права, пиратство.

3. Конкретизация понятий “ввоз”, “импорт” и “транзит” результатов интеллектуальной деятельности в области патентного права применительно к ст. ст. 1358, 1359 ГК РФ.

4. Уточнение критериев применимости изобретений, полезных моделей и промышленных образцов.

5. Разграничение ст. 7.12 КоАП РФ и ст. 147 УК РФ путем установления нижней границы стоимостного выражение вреда, который может быть причинен автору (правообладателю) и который не будет являться крупным.

Подведя общий итог исследованию, можно сделать вывод о том, что система патентных прав в РФ находится на недостаточно развитом уровне.

Для устранения данного недостатка логичным представляется использование мер правового характера, представленных выше, с целью развития охраны патентных прав.

Литература

1. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть четвертая) от 18.12.2006 N 230-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 25.12.2006. N 52 (1 ч.). Ст. 5496.

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 N 51-ФЗ (ред. от 18.07.2019) // СЗ РФ. 05.12.1994. N 32. Ст. 3301.

3. Надвоцкая В.В. Основы патентоведения: учебное пособие по дисциплинам “Основы патентоведения и защиты интеллектуальной собственности”, “Патентные исследования” для студентов направления 200100 “Приборостроение” очной, очно-заочной, заочной форм обучения. Барнаул: Изд-во АлтГТУ, 2015.

4. Гражданский кодекс Российской Федерации: Патентное право. Постатейный комментарий к главам 72 и 73 / Под ред. П.В. Крашенинникова. М.: Статут, 2015.

5. Красноглазов А.Ю. Право интеллектуальной собственности: учебное пособие по дисциплинам “Правоведение”, “Хозяйственное право”. Калуга: Издательство МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2015.

6. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 2001 г. N 195-ФЗ (ред. от 02.08.2019) (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2019) // СЗ РФ. 2002. N 1 (ч. 1). Ст. 1.

7. Уголовный кодекс Российской Федерации от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 02.08.2019) // СЗ РФ. 1996. N 25. Ст. 2954.

8. Каравай Т.В. Понятие и правовая природа интеллектуальных прав // Вестник Омского университета. Серия “Право”. 2015. N 1 (42). С. 175 – 182.

[1] Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (ред. от 28 сентября 1979 г.) // URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283702 (дата обращения: 08.12.2019).

[2] Всемирная торговая организация (ВТО). Соглашение по торговым аспектам прав интеллектуальной собственности (Соглашение ТРИПС) // URL: https://www.wipo.int/wipolex/ru/other_treaties/text.jsp?file_id=329636 (дата обращения: 08.12.2019).

[3] Всеобщая декларация прав человека (принята Резолюцией 217 A (III) Генеральной Ассамблеи ООН от 10 декабря 1948 г.) // URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/declhr.shtml (дата обращения: 08.12.2019).

[4] Бернская конвенция по охране литературных и художественных произведений от 9 сентября 1886 г. (ред. от 28 сентября 1979 г.) // URL: https://www.wipo.int/treaties/ru/text.jsp?file_id=283702 (дата обращения: 08.12.2019).

[5] Всемирная конвенция об авторском праве (заключена в г. Женеве 6 сентября 1952 г., пересмотрена в г. Париже 24 июля 1971 г.) // URL: https://base.garant.ru/105255/ (дата обращения: 08.12.2019).

Рекомендуется Вам:

Источник